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平成11(行ケ)218審決取消請求事件

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裁判所 東京高等裁判所
裁判年月日 平成12年2月28日
事件種別 民事
当事者 被告特許庁長官【C】
原告【A】
法令 商標権
商標法56条1項3回
商標法3条1項3号2回
商標法4条1項11号1回
民事訴訟法61条1回
キーワード 審決36回
主文 特許庁が、平成9年審判第19453号事件について、平成11年5月21日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。
事件の概要 1 特許庁における手続の経緯 原告は、平成7年12月18日、「BOTTLE FLOWER」の欧文字 と「ボトルフラワー」の横書き片仮名文字とを2段に併記してなる商標(以下「本 願商標」という。)につき、指定商品を商標法施行令別表による第31類「ドライ フラワー」として商標登録出願をした(商願平7ー131179号)が、平成9年 9月8日に拒絶査定を受けたので、同年11月17日、これに対する不服の審判を 請求した。

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判決文

平成11年(行ケ)第218号審決取消請求事件(平成12年1月24日口頭弁論
終結)
判 決
原 告 【A】
訴訟代理人弁理士 【B】
被 告 特許庁長官 【C】
指定代理人 【D】
同 【E】
主 文
特許庁が、平成9年審判第19453号事件について、平成11年5月
21日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
1 原告
主文と同旨
2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は、平成7年12月18日、「BOTTLE FLOWER」の欧文字
と「ボトルフラワー」の横書き片仮名文字とを2段に併記してなる商標(以下「本
願商標」という。)につき、指定商品を商標法施行令別表による第31類「ドライ
フラワー」として商標登録出願をした(商願平7ー131179号)が、平成9年
9月8日に拒絶査定を受けたので、同年11月17日、これに対する不服の審判を
請求した。
特許庁は、同審判請求を平成9年審判第19453号事件として審理したう
え、平成11年5月21日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を
し、その謄本は、同年6月16日、原告に送達された。
2 審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願商標が、自他商品識別標識とし
て機能し得ないから、商標法3条1項3号に該当するとした。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決は、職権証拠調べの結果の通知及び意見を述べる機会の付与を怠る手続
違背があり(取消事由1)、また、事実認定を誤った(取消事由2)結果、本願商
標が、自他商品識別標識として機能し得ないとの結論に至ったものであるから、違
法として取り消されなければならない。
1 取消事由1(職権証拠調べの結果の通知等の懈怠)
本件審判手続においては、朝日新聞1998年5月12日朝刊福岡版の記事
(乙第1号証、以下「引用記事1」という。)、同新聞1997年9月14日朝刊
京都版の記事(乙第2号証、以下「引用記事2」という。)及び同新聞1995年
9月30日朝刊岡山版の記事(乙第3号証、以下「引用記事3」という。)の各記
載内容について職権による証拠調べが行われ、審決は、該職権証拠調べによって認
定した事実のみに基づいて、本願商標が、自他商品識別標識として機能し得ないと
判断したものである。
しかるところ、商標法56条1項、特許法150条5項によれば、審判長
は、職権証拠調べをしたときは、その結果を当事者等に通知し、相当の期間を指定
して、意見を申し立てる機会を与えなければならないとされているが、上記職権証
拠調べについては、審判請求人である原告に対し、その結果の通知及び意見を申し
立てる機会の付与がなされなかったから、審決には、結論に影響を及ぼすべき手続
違背がある。
2 取消事由2(事実誤認)
(1) 審決は、引用記事1によって、「ボトルフラワー」の語が「加工した花を
瓶に詰めたもの」(審決書2頁16~17行)との意味で用いられているとの事実
を認定したものであるが、引用記事1においては、「ボトルフラワー」がそのよう
な意味のある語として用いられておらず、直接的な意味のない造語として使用され
ている。
このことは、引用記事1に記載された中西ばら香園が、「ラビアンロー
ズ」及び「ボトルフラワー」の各横書き片仮名文字を2段に併記してなる商標につ
き商標登録出願をしたことによっても明らかである。該商標登録出願に対しては拒
絶査定がなされたが、「ボトルフラワー」の語に自他商品識別力がないと判断され
たことによるものではない。
(2) 審決は、引用記事2によって、「ボトルフラワー」の語が「ペットボトル
を組み合わせて花が咲く様子を再現して見せること」(審決書2頁17~18行)
の意味で用いられているとの、また、引用記事3によって、「ボトルフラワー」の
語が「バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ
等を栽培すること」(同頁18~19行)の意味で用いられているとの各事実を認
定したものであるが、これらの事実は、「ボトルフラワー」の語が「瓶に入った花
(ドライフラワー)」とは別の意味で用いられていることを示すものである。
(3) したがって、審決が、上記引用記事1~3で認定した事実に基づき、「本
願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は『瓶に入った花(ド
ライフラワー)』の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まると
認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないもので
ある。」(審決書2頁23行~3頁1行)と認定・判断したことは誤りである。
第4 被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。
1 取消事由1(職権証拠調べの結果の通知等の懈怠)について
後記2のとおり、本願商標は、その構成文字より生じる意味、意味合いと、
瓶の中で帆船などを組み立てた手工芸品を「ボトル・シップ(bottle ship)」とい
っている事
実とから、商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認められるものである。
審決は、引用記事1~3によって結論を導いたものではなく、巷間「ボトル
フラワー」といえば、引用記事1~3に記載されているように理解、認識されるも
のとしてこれを例示したものである。このような例示することを目的とする調査の
対象である新聞記事までも、審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えなけ
ればならないとすれば、いたずらに審理の遅延を招くことになるから、引用記事1
~3についての調査は、それを審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えな
ければならないものには該当しない。
2 取消事由2(事実誤認)について
(1) 引用記事1には、「加工した花を瓶に詰めた、ボトルフラワー」との記載
があり、この記載は、読者に、「加工した花を瓶に詰めたものをボトルフラワーと
いう」との趣旨に理解されると見るのが自然である。
原告は、引用記事1において、「ボトルフラワー」が直接的な意味のない
造語として使用されていると主張し、中西ばら香園により商標登録出願がされた事
実をその根拠とする。しかしながら、該商標登録出願は、「ラビアンローズ」の文
字部分が商標法4条1項11号等に該当するとして、拒絶査定がされたものである
が、「ボトルフラワー」の文字部分について、自他商品識別標識として機能し得る
ものと認定されたわけではないから、該商標登録出願がされたことが、上記原告主
張を根拠付けるものではない。
(2) 審決の引用記事2についての認定は、ペットボトルを利用した花の作品ま
でも「ボトルフラワー」と称している事実があることを、また、引用記事3につい
ての認定は、バイオ技術を使って、瓶の中で花を咲かせたものを「ボトルフラワ
ー」と称している事実があることを、それぞれ単に例示したにすぎず、これらの事
実のみから、本願商標が自他商品識別標識として機能し得ないと判断したものでは
ない。
(3) 本願商標のように、文字のみからなる商標が自他商品識別標識として機能
し得るか否かは、商標より生じる意味及び意味合いと、その商標が使用される商品
との関係において、一般の取引者・需要者がその商標により商品の出所を認識する
かどうかによって判断すべきものである。
しかるところ、本願商標の構成文字である「BOTTLE」及び「ボト
ル」が「瓶」を、「FLOWER」及び「フラワー」が「花」を意味する語である
ことは容易に理解できるものであり、また、瓶の中で帆船などを組み立てた手工芸
品を「ボトル・シップ(bottle ship)」といっている事実がある。このような意味
と事実からしても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を、使用に係る
商品「ドライフラワー」との関係上、該商品をボトル状容器に入れるものという商
品の品質・用途を表示するものと理解、認識することは想像に難くないというべき
である。
そして、上記(1)、(2)の引用記事1~3に係る認定は、「ボトル状容器」
と「花」との関係から、それぞれ認定に係るようにいわれていると推認されるもの
である。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用されたときは、商品の品
質・用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(職権証拠調べの結果の通知等の懈怠)について
(1) 別添審決書写し記載のとおり、審決は、「当審の判断」として、
「 本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるが、『ボトルフ
ラワー』について、職権を持って(注、「職権を以て」の誤記と認められる。)調
査すると、『加工した花を瓶に詰めたもの』、『ペットボトルを組み合わせて花が
咲く様子を再現して見せること』、『バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オ
リヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること』等を、『ボトルフラワー』とい
って新聞に紹介されている事実がある(朝日新聞、1998年5月12日朝刊福岡
版(注、引用記事1)。同新聞、1997年9月14日朝刊京都版(注、引用記事
2)。同新聞、1995年9月30日朝刊、岡山版(注、引用記事3)。)。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需
要者は『瓶に入った花(ドライフラワー)』の意としての商品の品質を表示したと
認識、把握するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないもの
といわざるを得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと
してその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。」(審決書
2頁15行~3頁4行)
と認定・判断したものである。
しかるところ、引用記事1(乙第1号証)には「加工した花を瓶に詰め
た、ボトルフラワー」との記載が、引用記事2(乙第2号証)には「ペットボトル
を組み合わせて花が咲く様子を再現して見せる『ボトルフラワー』」との記載が、
引用記事3(乙第3号証)には「県立川上農業高校の生徒たちが、八年間にわたっ
て研究を続けてきた、バイオ技術を使った『ボトルフラワー』の研究」、「同高校
では・・・『培養容器の中の植物がかわいい。観賞用にできないか。』とのアイデ
アから研究がスタートした。」、「ガラス瓶の中で映える植物はどんな種類
か。・・・結局残ったのは、サボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナなど数種
類。」等の各記載がそれぞれあり、このことと、審決の前示説示の内容とに照らす
と、審決が、引用記事1~3の記載事項によって、「ボトルフラワー」の語が、新
聞記事において「加工した花を瓶に詰めたもの」、「ペットボトルを組み合わせて
花が咲く様子を再現して見せること」、「バイオ技術を使って、瓶の中でサボテ
ン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること」等の意味で使用されてい
る事実を職権を以て認定し、さらに、かかる事実のみに基づいて、本願商標をその
指定商品に使用しても、これに接する需要者が「瓶に入った花(ドライフラワ
ー)」の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まるとの事実を認
定したうえで、該事実に基づき、本願商標が、自他商品の識別標識として機能し得
ず、商標法3条1項3号に該当すると判断したものであること、すなわち、審判体
は、引用記事1~3の記載事項につき職権で証拠調べを行い、その結果に基づいて
認定した事実により、審決の結論を導いたものであることは明白である(その認
定・判断の当否はしばらく措くこととする。)。
しかして、審判に関する証拠調べが職権でなされたときは、審判長は、商
標法56条1項が準用する特許法150条5項により、該証拠調べの結果を審判請
求人等に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければな
らないところ、本件審判において、審判長が、引用記事1~3の記載事項について
の職権による証拠調べの結果を審判請求人である原告に通知し、相当の期間を指定
して、意見を申し立てる機会を与える手続を経なかったことは、被告において明ら
かに争わないところである。そして、この手続懈怠は審決の結論に影響を及ぼし得
るものというべきである。
(2) 被告は、審決が、引用記事1~3によって結論を導いたものではなく、巷
間「ボトルフラワー」といえば、引用記事1~3に記載されているように理解、認
識されるものとしてこれを例示したものであって、このような例示することを目的
とする調査は、それを審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えなければな
らないものに該当しないと主張するが、審決が、引用記事1~3の記載事項に基づ
いて認定した事実をその結論の基礎としたものであることは、前示のとおり、審決
の説示に照らして明白である。したがって、仮に、被告の該主張が、引用記事1~
3の記載事項によっては審決の結論を導き得ないとするものであれば、審決の認
定・判断を自ら否定し、その適法性の主張立証を放棄することに他ならない。
なお、被告の主張に係る「例示」がいかなる趣旨であるのか、すなわち、
審決においてどのような意義ないし機能を有するものとして主張されているのか
は、必ずしも明確ではないが、「巷間『ボトルフラワー』といえば、引用記事1~
3に記載されているように理解、認識されるものとしてこれを例示した」との主張
に鑑みれば、被告の主張に沿うとしても、該「例示」は、少なくとも本願商標の指
定商品の品質の認定と関係する事情としての意義を有するものと解されるところ、
いかに間接的な事情であるにせよ、審決の結論に影響する事実の認定に係る職権に
よる証拠調べについては、たとえ、これを「職権調査」といい替えようと、商標法
56条1項が準用する特許法150条5項によって通知及び意見を述べる機会の付
与を行わなければならないものと解され、したがって、例示を目的とする調査であ
るから、かかる通知及び意見を述べる機会の付与を行うべき対象とならないとの被
告主張は、何らの根拠もないものといわざるを得ない。
2 以上のとおり、本件審判には、審決の結論に影響を及ぼし得る手続違背があ
るから、審決は違法というべく、原告の請求は、その余の点につき判断するまでも
なく理由がある。
よって、原告の請求を認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、
民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第13民事部
裁判長裁判官 田中康久
裁判官 石原直樹
裁判官 清水 節

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